Статья 1152. Принятие наследства

1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется.

2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Комментарий к Ст. 1152 ГК РФ

1. Понятие «наследник» используется в законе неоднозначно. В одних случаях наследником именуется субъект, обладающий правом на приобретение наследства (правом наследования), лицо, призываемое к наследованию, потенциальный правопреемник наследодателя. К таким наследникам относятся лица, которых завещатель назначил наследниками или подназначил (наследники по завещанию), а также перечисленные в ст. ст. 1141 — 1152 (наследники по закону). Именно в этом значении используется данное понятие в комментируемой статье.

В ряде других случаев наследниками именуются субъекты, уже ставшие правопреемниками наследодателя (ст. ст. 1138 — 1140, 1164, 1165 и другие статьи ГК).

Для того чтобы стать наследником во втором значении этого слова (наследник — правопреемник наследодателя), требуется, во-первых, чтобы лицо было призвано к наследованию, т.е. обладало правом на приобретение наследства (было наследником в первом значении слова «наследник»), и, во-вторых, чтобы это лицо, реализуя указанное право, выразило волю на приобретение наследства. Такое изъявление воли традиционно называется принятием наследства.

2. Лицо, имеющее право на принятие наследства (право наследования), может выбрать один из трех вариантов поведения:

1) принять наследство (осуществить принадлежащее ему право);

2) отказаться от наследства (отказаться от указанного права) (см. ст. ст. 1157 — 1159 ГК и комментарии к ним);

3) не принимать наследство (бездействовать).

О принятии наследства далее будет сказано достаточно подробно. Здесь же следует обратить внимание на сходство и различие второго и третьего вариантов поведения, «противостоящих» первому варианту. На первый взгляд создается впечатление, что речь идет об одном и том же: лицо, имеющее право на принятие наследства, не станет правопреемником наследодателя. По общему правилу это так. Однако закон последовательно различает отказ от наследства и непринятие наследства. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей и, в частности, если наследники предшествующих очередей не приняли наследство либо отказались от него. Отказ от наследства есть действие, односторонняя сделка. Отказ не может быть впоследствии изменен или взят обратно (см. ст. ст. 1157 — 1159 ГК и соответствующие комментарии). При непринятии наследства субъект, обладающий правом на приобретение наследства, ведет себя пассивно, бездействует. В зависимости от того, отказался наследник от наследства или не принял наследство, закон установил разные сроки для принятия наследства другими лицами (наследниками) (см. ст. 1154 ГК и комментарий к ней). Суд может восстановить срок для принятия наследства по заявлению наследника, пропустившего установленный срок (не принявшего наследство в установленный срок), и признать наследника принявшим наследство (п. 1 ст. 1155 ГК). Наследство может быть принято по истечении срока без обращения в суд при условии согласия на это остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК).

Таким образом, лицо, имеющее право наследования, может принять наследство, отказаться от него, не принимать его. Непринятие наследства и отказ от наследства различаются по правовой природе. В конечном счете последствия того и другого совпадают. Но есть отмеченные (и другие) различия.

3. Принятие наследства есть волевой акт. Обладатель права наследования желает стать правопреемником наследодателя. Это сделка — действие, направленное на достижение правовых последствий. Правовые последствия заключаются в том, что принятое наследство признается принадлежащим лицу, осуществившему право наследования (принявшему наследство). Принятие наследства — односторонняя сделка: для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК). Не требуется чьего-либо разрешения или согласия на ее совершение.

Вместе с тем эта одностороння сделка порождает правовые последствия не только для лица, ее совершившего, но и для других субъектов. Так, на вещь, принятую в порядке наследования, возникает право собственности — все («всякий и каждый») обязаны воздерживаться от нарушения этого права. Если наследников несколько, то принятие наследства каждым из них затрагивает имущественную сферу других наследников (вещи поступают в общую собственность, наследники становятся сокредиторами, содолжниками и т.д.). В результате принятия наследства происходит изменение субъективного состава обязательственных отношений, в которых участвовал наследодатель, — наследники получают принадлежавшие ему права и обязанности как кредитору, должнику или третьему лицу и т.д.

4. Как любая другая сделка, принятие наследства действительно, если оно осуществлено с соблюдением условий действительности сделок:

1) соответствует (не противоречит) закону;

2) лицо, совершающее сделку, в необходимой мере правосубъектно;

3) есть соответствие воли и волеизъявления; воля сформирована свободно;

4) сделка совершена в надлежащей форме.

5. Принятие наследства должно осуществляться в соответствии с требованиями закона. Так, в силу ст. 1110 ГК РФ наследство переходит к другим лицам в неизменном виде, как единое целое. Соответственно, в комментируемой статье установлено, что если принята часть наследства, то это означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Причем наследник, принимая часть наследства, может и не знать о существовании другого имущества. Но оно (другое имущество) также считается принятым наследником. Например, наследник подал заявление о принятии наследства, состоящего из квартиры и автомобиля, не подозревая, что наследственное имущество включает в себя также другие вещи, права и обязанности. С момента подачи такого заявления наследник считается принявшим также эти другие вещи, права и обязанности.

В комментируемой статье установлен запрет на принятие наследства под условием или с оговорками. Например, недопустимо принятие наследства при условии, что при разделе наследственного имущества субъекту, совершающему соответствующую сделку, будет передана квартира, принадлежавшая наследодателю. Нельзя принять наследство, оставив за собой право впоследствии отказаться от наследства. Невозможно принятие наследства при условии, что другие наследники откажутся или не примут наследство, и т.д. и т.п.

Суть акта принятия наследства заключается в изъявлении воли стать правопреемником наследодателя. Не может быть никаких условий или оговорок. Недопустимо принятие части наследства, сопровождающееся отказом от другого имущества (например, принимаются только определенные вещи и заявляется отказ от принятия других вещей или прав и обязанностей).

Если указанные правила нарушаются, то сделка по принятию наследства в соответствующей части является недействительной (ничтожной в силу противоречия закону) (ст. ст. 168, 180, п. 2 комментируемой статьи ГК).

Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК). Следовательно, если установлено, что наследник не принял бы наследство при отсутствии неких оговорок, условий и т.д., то сделка по принятию наследства будет недействительной (полностью). Наследник в этом случае будет считаться непринявшим наследство.

6. Лицо, принимающее наследство, должно быть полностью дееспособным. За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), принятие наследства от их имени осуществляют их родители, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с согласия законных представителей — родителей, усыновителей, попечителей. Согласие может быть предварительным и последующим (ст. 26 ГК). От имени гражданина, признанного недееспособным, принятие наследства осуществляет его опекун (ст. 29 ГК). Граждане, ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, принимают наследство с согласия попечителей (ст. 30 ГК).

Разрешение органов опеки и попечительства на принятие наследства малолетними, несовершеннолетними, недееспособными и ограниченно дееспособными не требуется. Другое дело, что такое разрешение требуется на отказ от наследства от имени таких лиц (см. ст. ст. 1157 — 1159 ГК и комментарий к ним).

В содержание правосубъектности юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Федерации и других субъектов, перечисленных в ст. 1116 ГК РФ, входит возможность принятия наследства. Но в силу прямого указания, включенного в п. 1 комментируемой статьи, не требуется принятия выморочного имущества (см. ст. 1151 ГК и комментарий к ней). Существование этого правила обусловлено стремлением к правовой определенности, ибо в его отсутствие, если бы не состоялось принятие наследства Российской Федерацией, наследственное имущество оказалось бы бессубъектным.

7. При принятии наследства должно быть соответствие воли и волеизъявления. Если, предположим, наследник вступил во владение и управление наследственным имуществом, то, судя по его действиям (волеизъявлению), он принял наследство. Однако он может совершить эти действия с намерением сохранить имущество в интересах других наследников, не желая приобретать наследство (отсутствие воли на принятие наследства). При установлении такого рода обстоятельств наследник не считается принявшим наследство (см. также п. 2 ст. 1153 ГК и соответствующий комментарий).

Воля на принятие наследства должна быть сформирована свободно (нет насилия, угрозы и т.п.). В противном случае сделка может быть признана недействительной (ст. 179 ГК). Сделка по принятию наследства, совершенная под влиянием заблуждения, также может быть признана недействительной (ст. 178 ГК).

8. О форме сделки по принятию наследства см. ст. 1153 ГК РФ и комментарий к ней.

9. Включение в закон правила, содержащегося в абз. 2 п. 2 комментируемой статьи, обусловлено диспозитивным характером гражданско-правового регулирования.

Предположим, отец завещал сыну квартиру. На иное наследственное имущество открывается наследование по закону. Сын может принять причитающееся ему по завещанию, а также принять наследство, переходящее наследникам в силу закона. Он может отказаться от наследования по завещанию или по закону. Может вовсе отказаться от наследства. Если, предположим, мать такого наследника умерла, не успев принять наследство, то сын получает еще и право на принятие наследства, причитавшегося матери, и наряду с указанными действиями может также реализовать это право, не осуществлять его, отказаться от принятия наследства и т.д.

Словесное воплощение рассматриваемого правила представляется не вполне корректным . Дело в том, что в специальной норме об основаниях наследования указывается всего два основания наследования: по завещанию и по закону (см. ст. 1111 ГК и комментарий к ней). В данном же случае констатируется наличие неопределенного количества оснований наследования, хотя упоминаемое наследование в порядке наследственной трансмиссии — это тоже наследование по закону. Однако идея, сформулированная в абз. 2 п. 2 комментируемой статьи, представляется заслуживающей поддержки.

———————————
На это уже обращалось внимание в литературе. См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право: Комментарий законодательства и практика его применения. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009. С. 113 — 114.

Кстати, существование рассматриваемого правила свидетельствует о том, что закон допускает принятие части наследства с одновременным отказом от другой части, если наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям. Частичное принятие наследства невозможно в рамках одного основания. Например, если завещаны автомобиль и квартира и имеется иное имущество, то наследник по завещанию, являющийся одновременно наследником по закону, вправе отказаться от незавещанной части, но не может принять квартиру, отказавшись от автомобиля, поскольку они причитаются ему по одному основанию.

10. Существование правила, включенного в п. 3 комментируемой статьи, обусловлено тем, что право на принятие наследства есть у каждого из наследников. Соответственно, принятие наследства по сути своей есть акт индивидуальный, он совершается каждым из наследников. Принятие наследства кем-либо из наследников не означает принятия наследства другими наследниками, ибо при противоположном подходе оказалось бы, что, во-первых, кто-то из наследников определяет состав правопреемников наследодателя; во-вторых, кто-то из наследников получал бы права и обязанности, принадлежавшие наследодателю, не выразив на то свою волю, а может быть, и вопреки своей воле.

Сказанное, конечно, не означает недопустимость согласованных действий наследников при принятии наследства (см. комментарий к ст. 1157 ГК).

11. Со дня открытия наследства и до дня его принятия субъективные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю (в том числе права на вещи (право собственности и др.)), как бы парадоксально это ни звучало, являются бессубъектными. Наследственное имущество именуется «лежачим». Однако право (п. 4 комментируемой статьи) исходит из того, что, если наследство принято, оно признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. В данном случае использован такой юридико-технический прием, который именуется фикцией: факт действительности «подводится» под формулу, не соответствующую этому факту. Наследник может в течение более или менее продолжительного времени и не знать о смерти наследодателя и, стало быть, об открытии наследства. Узнав об этом, он может раздумывать о том, стоит ли принимать наследство или считать неэтичной поспешность в принятии наследства и т.п. Однако, как только наследник принимает наследство, считается, что права и обязанности наследодателя возникли у него (перешли к нему) со дня открытия наследства. Как принято говорить, акту принятия наследства придается обратная сила. Де-факто какое-то время наследственное имущество было бессубъектным, де-юре благодаря введению рассматриваемости фикции оно принадлежит наследнику с момента смерти наследодателя. Именно с этого момента он становится собственником вещей, принадлежавших наследодателю, получает его права (как кредитора в различного рода обязательствах (купли-продажи, займа и т.д.) и других правоотношениях), а также обязанности. Причем, как отмечено в п. 4 комментируемой статьи, не имеет правового значения момент фактического принятия наследства (см. ст. 1153 ГК и комментарий к ней).

В силу правила, содержащегося в п. 2 ст. 8 ГК РФ, права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом. В комментируемой статье как раз установлено исключение из указанного общего правила: даже если право подлежит государственной регистрации, оно считается принадлежащим наследнику, принявшему наследство, со дня открытия наследства независимо от того, осуществлена регистрация права или нет. Так, государственной регистрации подлежат права на недвижимость (ст. 131 ГК), следовательно, по общему правилу права на недвижимое имущество возникают с момента такой регистрации (а не с момента заключения договора (купли-продажи, мены и т.д.), создания вещи и т.д.).

Читайте также:  Как оформить договор по доверенности образец 2021 год

При наследовании права наследодателя на недвижимое имущество считаются перешедшими наследнику со дня смерти наследодателя. Другое дело, что наследник, уже являющийся собственником недвижимого имущества, до государственной регистрации права на недвижимость не сможет реализовать все свои правомочия. Он может владеть и пользоваться соответствующей вещью, но большинство актов распоряжения (продажа, передача в залог и др.) не может быть совершено до момента государственной регистрации права собственности.

В случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результат или такого средства (п. 1 ст. 1232 ГК). Так, государственной регистрации подлежат изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1353 ГК). Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по наследству в соответствующих случаях также подлежит государственной регистрации (п. 5 ст. 1232 ГК).

Момент принятия наследства

Момент вступления во владение наследственной собственностью — понятие спорное и многими гражданами воспринимается по-разному. Одни считают, что он совпадает с датой выдачи свидетельства о праве на наследство, другие — с днём, когда новый хозяин фактически начал использовать полученное имущество. Третьи и вовсе полагают, что официально приятным наследство становится только после его государственной регистрации. Законодательство же на этот счёт имеет совершенно иные указания.

В пятой главе Гражданского кодекса РФ подробно раскрыт не только момент принятия, но и другие важные нюансы наследственного процесса, ознакомиться с которыми нужно каждому наследополучателю.

Кем может быть принято наследство

Вопросами перехода собственности умершего прежде всего должны быть обеспокоены наследники по завещанию. Ими могут быть любые физические или юридические лица, находящиеся в живых либо существующие на момент смерти наследодателя, в том числе:

Назначенные наследодателем лично, они обладают приоритетным правом заявить о своём желании вступить в наследование сразу после его открытия. Для этого им не требуется ждать согласия или отказа других претендентов и согласовывать свои действия с равнозначными наследополучателями.

Аналогичной наследственной правоспособностью обладают и преемники первой очереди по закону. В случае отсутствия завещания первыми могут приобрести имущество покойного его близкие родственники: законный супруг, родители, официально признавшие наследодателя (единокровные или усыновители), дети.

Отсутствие наследников первой очереди или их нежелание осуществить правопреемство даёт возможность включиться в наследственный процесс претендентам второй очереди. К этой категории, согласно ст. 1143 ГК РФ, относятся бабушки, дедушки и сестры с братьями либо племянники (в случае смерти последних).

И заключает группу приоритетных наследополучателей по закону третья очередь, в которую входят тети и дяди, а также их дети (по праву представления). Но на этом список потенциальных наследников не заканчивается. Впереди ещё три линии претендентов, которые составляют родственники покойного от третьей до пятой степени родства:

И только при отсутствии перечисленных выше лиц к наследованию призываются неродные и неусыновленные дети либо родители, то есть — мачеха, отчим, падчерица, пасынок.

Что переходит в порядке наследования

Объектом наследования могут быть любые материальные ценности, находившиеся в собственности умершего, его имущественные права и обязанности, например, долги по кредитам или алиментам (после погашения задолженности выплаты по содержанию могут быть прекращены).

При этом к наследственной массе не могут быть отнесены:

* — в совместную собственность и, соответственно, в супружескую долю не может быть включено имущество, унаследованное или полученное в дар одним из супругов.

Как происходит принятие наследства

Приобретение объекта наследования осуществляется двумя способами. Наиболее распространенным и рекомендуемым является оформление у нотариуса. Этот метод потребует сбора документов и строгого регламента их подачи, а также написания заявления со стороны наследополучателя. В результате он получит государственную правовую гарантию относительно принятого наследства, соответствующий документ (свидетельство о праве на наследство) и возможность дальнейшей регистрации имущества.

Нежелание преемника осуществлять данную процедуру также предусматривается и уважается законом. Обойтись без хождения по инстанциям и бумажной «волокиты» можно при условии выполнения фактического управления и содержания унаследованных ценностей либо после погашения хотя бы части долговых обязательств покойного. Но такой метод чреват трудностями в дальнейшем.

Из-за отсутствия какой бы то ни было информации о наследнике и факте его правопреемства судьба собственности умершего остаётся неизвестной госорганам и, возможно, иным претендентам на его получение. По неудачному стечению обстоятельств фактически приобретенное имущество может быть оформлено другими лицами, что может повлечь за собой судебные тяжбы и лишние материальные расходы.

Следующим недостатком этого способа является невозможность продать его, подарить или завещать. Дело в том, что без регистрации объект наследования не может быть включен в перечень личной собственности гражданина. При этом фактически унаследованные движимые, недвижимые активы и земля не регистрируются уполномоченными государственными органами без свидетельства о праве на наследство. А оно выдаётся исключительно нотариусом после принятия.

Фактический наследополучатель вправе приступить к оформлению в любое удобное для него время. Но в случае, когда со дня смерти прошлого владельца собственности прошло более 6-ти месяцев, процедура будет включать в себя не только стандартный алгоритм действий у нотариуса. Преемнику придется в судебном порядке подтверждать факт и сроки своего наследования с помощью справок, чеков и показаний свидетелей.

С какого момента принятое наследство принадлежит наследнику

Определяющим в этом вопросе становится п. 4 ст. 1152 ГК РФ. Он отделяет момент приобретения собственности покойного от даты фактического и оформляемого наследования и относит его к моменту открытия правопреемства. То есть унаследованные имущественные права и обязанности признаются принадлежащими своему получателю с даты, указанной в свидетельстве о смерти прежнего хозяина.

Это не значит, что наследнику не нужно производить прописанную законом процедуру принятия. Имущество не переходит к нему по умолчанию и требует исполнения установленного порядка. Если претендент на вещные права покойного не заявит положенным образом об их приобретении в течение полугода со дня открытия наследства, они могут быть переданы следующим очередям или группам наследников либо стать выморочными, то есть отойти государству.

При этом для необходимых расчетов и установления юридически значимых фактов используется именно момент смерти наследодателя.

Что дальше?

Закрепив право на владение недвижимостью, движимыми активами, земельным участком или долей в ООО, преемник может приступить к их государственной регистрации.

Недвижимость

Для оформления права собственности на недвижимость (квартиру, дом, дачу, хозяйственную постройку) и земельный участок новому правообладателю необходимо обратиться в Росреестр или центр государственных услуг «Мои документы» со следующим пакетом бумаг:

  1. Свидетельство о праве на наследство.
  2. Правоустанавливающие акты прежнего владельца.
  3. Отчёт оценочной стоимости объекта.
  4. Справка об отсутствии задолженностей по налогам и коммунальным платежам.
  5. Выписка из ЕГРН.
  6. Свидетельство о смерти прежнего владельца.

Транспортное средство

Перерегистрация транспортного средства происходит следующим образом:

  1. Прохождение технического осмотра у специализированного оператора с аккредитацией Российского союза автостраховщиков. Получение диагностической карты.
  2. Оформление обязательного страхования гражданской ответственности в выбранной страховой компании.
  3. Подача документов* в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Вся процедура должна быть выполнена в течение 10 дней после получения свидетельства о праве на наследство.

Доля в ООО

Право на долю в ООО фиксируется в Едином государственном реестре юридических лиц. Для этого наследополучатель должен:

  1. Обратиться в территориальное подразделение Федеральной налоговой службы.
  2. Заполнить установленную Постановлением Правительства форму.
  3. Подать документы (свидетельство о праве на долю в порядке наследования, письменное согласие участников ООО, квитанцию об оплате государственной пошлины).

Заполненную форму № Р13001 (код по КНД 1111502) и перечень бумаг можно подать:

Важно: перед удалённой подачей рекомендуется уточнить информацию по справочному телефону Федеральной налоговой службы или на ее официальном сайте.

Грамотная юридическая помощь на всех этапах принятия наследства является важной составляющей успеха. Опытные специалисты вовремя подскажут на что следует обратить особое внимание, как избежать неприятностей и наиболее рационально воспользоваться открывшимися возможностями. А также при желании клиента готовы взять на себя подготовку всей необходимой документации и составление юридически правильных заявлений.

Для уточнения основных вопросов и деталей дальнейшего сотрудничества Вы можете обратиться к юристам сайта ros-nasledstvo.ru за бесплатной консультацией через электронную форму, расположенную ниже.

Для вас работают БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! Если вы хотите решить именно вашу проблему, тогда:

Наследство принадлежит наследнику с момента

Гражданский кодекс Российской Федерации:

Статья 1152 ГК РФ. Принятие наследства

1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется.

2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Вернуться к оглавлению документа: Гражданский кодекс РФ часть 3 в действующей редакции

Комментарии к статье 1152 ГК РФ, судебная практика применения

Ряд разъяснений, посвященных вопросам принятия наследства, содержится в в пп. 13, 34, 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 “О судебной практике по делам о наследовании”. В частности, в постановлении указывается следующее.

Наследник становится собственником наследуемого имущества с момента его принятия

Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом).

Принятие части наследства означает принятие наследником всего причитающегося ему наследства

Принятие наследником по закону какого-либо незавещанного имущества из состава наследства или его части (квартиры, автомобиля, акций, предметов домашнего обихода и т.д.), а наследником по завещанию – какого-либо завещанного ему имущества (или его части) означает принятие всего причитающегося наследнику по соответствующему основанию наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, включая и то, которое будет обнаружено после принятия наследства. Совершение действий, направленных на принятие наследства, в отношении наследственного имущества, данному наследнику не предназначенного (например, наследником по завещанию, не призываемому к наследованию по закону, в отношении незавещанной части наследственного имущества), не означает принятия причитающегося ему наследства и не ведет к возникновению у такого лица права на наследование указанного имущества.

Право выбора принятия наследства по разным основаниям

Наследник, одновременно призываемый к наследованию частей одного и того же наследства, например по завещанию и по закону или в результате открытия наследства и в порядке наследственной трансмиссии, имеет право выбора: принять наследство, причитающееся ему только по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям, а наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, кроме того, вправе потребовать удовлетворения этого права либо наследовать наравне с иными наследниками по закону.

Наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям.

Принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из оснований, исключает возможность принятия наследства, причитающегося ему по другим основаниям, по истечении срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), если наследник до истечения этого срока знал или должен был знать о наличии таких оснований.

По спору о наследстве все наследники – соответчики

При разрешении споров по делам, возникающим из наследственных правоотношений, судам надлежит выяснять, кем из наследников в установленном статьями 1152 – 1154 ГК РФ порядке принято наследство, и привлекать их к участию в деле в качестве соответчиков (абзац второй части 3 статьи 40, часть 2 статьи 56 ГПК РФ).

В разделе 5 “Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав” утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19 содержатся следующие разъяснения:

Принятие наследства при наличии разных оснований призвания к наследованию

Принятие наследства по одному из оснований в пределах указанного срока не является отказом от наследства по другим основаниям. Этим правилом следует руководствоваться и в случаях, когда имело место фактическое принятие наследства.

При наличии разных оснований призвания к наследованию нотариус разъясняет наследнику возможность принятия им наследства по всем основаниям, по которым он призывается к наследованию, по нескольким из них или по одному выбранному им основанию.

Принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из оснований, исключает возможность принятия наследства, причитающегося ему по другим основаниям, по истечении срока принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ).

Читайте также:  Ходатайство о взыскании судебных расходов - бланк 2021

Наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям (п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

В разделе 9 “Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав” утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19 содержатся следующие разъяснения:

Оформление наследственных прав после наследников, принявших наследство, но не оформивших своих наследственных прав

Если принявший наследство наследник умер, не получив свидетельства о праве на наследство, принятое им наследственное имущество признается принадлежащим этому наследнику, и входит в состав наследства после его смерти (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Такая ситуация возникает, например, когда в наследственном деле имеется или заявление о принятии наследства, или доказательства фактического принятия наследства наследником, умершим после открытия наследства.

В указанном случае открывается самостоятельное наследственное дело к имуществу наследника, принявшего наследство, но умершего, не получив свидетельства о праве на наследство.

Производство по указанному наследственному делу компетентен вести нотариус по месту открытия наследства, определяемому по правилам ст. 1115 ГК РФ, раздела 2 настоящих Методических рекомендаций.

Подробнее об особенностях оформления наследственных прав после наследников, принявших наследство, но не оформивших своих наследственных прав см. раздел 9 “Методических рекомендаций”

В п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 “О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав” содержатся следующие разъяснения:

Регистрация права собственности на недвижимое имущество за наследником в случае, когда право не было зарегистрировано за наследодателем

Право собственности на недвижимое имущество в случае принятия наследства возникает со дня открытия наследства (пункт 4 статьи 1152 ГК РФ)…

Наследник или вновь возникшее юридическое лицо вправе обратиться с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после принятия наследства или завершения реорганизации. В этом случае, если право собственности правопредшественника не было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правоустанавливающими являются документы, подтверждающие основание для перехода права в порядке правопреемства, а также документы правопредшественника, свидетельствующие о приобретении им права собственности на недвижимое имущество.

В п. 36 “Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2017)”, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017 года содержатся следующие разъяснения:

Государственный регистратор не вправе проверять обоснованность выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство

При осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство проверка законности такого нотариально удостоверенного документа государственным регистратором прав не осуществляется.

…Если наследодателю (правопредшественнику) принадлежало недвижимое имущество на праве собственности, это право переходит к наследнику с момента открытия наследства.

Вступившим в силу с 1 января 2017 г. Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости” установлено, что основанием для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав является в том числе свидетельство о праве на наследство (п. 4 ч. 2 ст. 14).

При осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов проверка законности такого нотариально удостоверенного документа государственным регистратором прав не осуществляется (ч. 2 ст. 59 Федерального закона “О государственной регистрации недвижимости”).

Таким образом, приведенными правовыми нормами не предусмотрено право государственного регистратора проверять обоснованность выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство, а также ставить под сомнение возникающие в порядке наследования права, подтвержденные таким свидетельством.

Когда принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику?

Вступление в наследство требует соблюдения законодательных процедур и сроков, отведённых на это российскими правовыми актами. Важно знать основные нюансы принятия наследства, а также точно понимать, когда унаследованное имущество становится собственностью наследника.

Вступление в наследство

Начинается процедура принятия наследства с посещения нотариальной конторы и подачи заявления о желании вступить в права наследования. Иногда дополнительно приходится искать завещание. Это необходимо, если наследники знают о его существовании, но сам документ ими не был найден в доме наследодателя. Для его поиска нужно подавать запрос в Нотариальную палату. Это может сделать любой нотариус.

Открыть же наследственное дело может нотариус по месту последней регистрации наследодателя. Если это место неизвестно, то открыть дело можно по месту расположения наследственной массы.

Если завещание найдено, то его действительность нужно подтвердить у нотариуса, который заверял этот документ (статья 1130 ГК РФ).

В случае обнаружения ошибок в завещании, его могут признать недействительным. Также его могут оспорить в суде те потенциальные наследники, чьи права завещание нарушило (статья 1131 ГК РФ).

Общий порядок вступления в наследство предполагает полугодовой срок с момента смерти наследодателя. В течение этого времени нужно подать заявление нотариусу и только по истечении этого срока он выдаст свидетельство о праве на наследство.

Процедура вступления в наследственные права

До того момента, как принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику нужно пройти ряд этапов вступления в наследственные прав:

Если наследник отказался от вступления в наследство или по иным причинам был лишён такого права, оно переходит к наследнику следующей очереди (при вступлении по закону). Ему на процедуру вступления отводится уже не 6, а только 3 месяца. Если наследство передаётся по завещанию и один из указанным в нём признан недостойным, то наследство делится среди остальных наследников.

Ещё один нюанс касается обладателей права на получение обязательной доли. К таковым относятся несовершеннолетние и недееспособные иждивенцы наследодателя, которые жили с ним не менее года до его смерти. Даже, если они не указаны в завещании, они имеют право на получение 50% доли, положенной им по закону. Также и супруга (супруг) наследодателя имеет право на половину совместно нажитого имущества.

Продление сроков вступления

Если срок пропущен, то наследник теряет право на получение имущества наследодателя. Но если момент вступления в наследство пропущен по уважительным причинам, то восстановить их можно в суде. Важно доказать, что наследник не мог обратиться к нотариусу в течение отведённых для этого шести месяцев. Уважительными причинами будут считаться:

Нередко наследник не знает о возникновении прав на получение наследства из-за действий других претендентов, которые пытаются скрыть от него смерть наследодателя, чтобы получить всё наследство.

Документы для получения наследство и госпошлина

Для получения наследства недостаточно подать нотариусу только заявление. Есть перечень обязательных документов, без которых наследство получить не удастся. К ним относятся:

Госпошлина рассчитывается исходя из стоимости наследства. В зависимости от конкретного объекта, это может быть кадастровая стоимость (для недвижимости) или оценочная для антиквариата, некоторых имущественных прав и т.п.

Законом определён конкретный процент, который составляет пошлина от общей стоимости наследственной массы. Ближайшие родственники (супруги, дети, родители) наследодателя должны заплатить 0,3% (но не более 100 тысяч рублей), остальные наследники – 0,6% (не более миллиона рублей).

С какого момента наследство принадлежит наследнику?

Статья ГК РФ №1153 гласит, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику с момента его фактических действий по использованию унаследованного имущества. На практике с таким способом вступления в наследство могут возникнуть проблемы, так как очень сложно установить и доказать действия по фактическому принятию имущества.

В случае принятия у нотариуса, имущество будет принадлежать наследнику только после выдачи ему свидетельства о праве на наследство. Этот документ выдаётся спустя полгода после смерти наследодателя. На основании свидетельства нужно будет пройти регистрацию прав собственности в Росреестре. Только после этого наследник станет полноценным владельцем унаследованного имущества и сможет распоряжаться им по своему усмотрению. В частности, он сможет его продавать, дарить или завещать по наследству.

С какого момента наследство принятое принадлежит наследнику + видео

В современном мире институт наследования претерпевает большие изменения и имеет свои подводные камни, без знания которых можно очень легко «расстаться» с имуществом.

Главным нормативно-правовым актом является Гражданский кодекс Российской Федерации, а именно ст. 1152 ГК РФ. А вот какие же виды принятия наследства существуют? Каковы сроки и с какого момента можно распоряжаться имуществом наследнику и признаваться таковым?

  1. Способы принятия наследства по ст. 1152 ГК РФ
  2. Наследование по ГК РФ 1153 статье
  3. Сроки принятия наследства (ГК РФ 1152–1156 статьи)
  4. Документы для вступления в наследство
  5. Видео

Способы принятия наследства по ст. 1152 ГК РФ

Для начала следует изучить немного теоретической информации. Так, наследование делится на 2 вида: наследование, принятое «по закону» и наследование «по завещанию». Первым и преимущественным видом является наследование принадлежавшего имущества «по завещанию».

Что же представляет собой этот документ? Пункт 5 статьи 1118 ГК РФ даёт чёткое и ясное определение этому термину, таким образом, это личное волеизъявление человека, оформленное в соответствующей форме. В одной из статей ГК РФ закреплено это право каждого человека.

Итак, наследниками «по завещанию» могут признаваться как физические лица, так и государство – это важная особенность. Также стоит отметить, что в завещании может быть отображена лишь часть имущества.

У этой категории есть несколько признаков, каждый из которых, так или иначе, закреплён в статье ГК РФ:

Завещание должно обязательно быть заверено нотариусом или лицом, чьи действия по ГК РФ могут быть приравнены к нотариальным.

Вторым по значению является принятое наследство «по закону». Такая форма является независимой от наличия завещания. В наследство вступают лица (наследники), указанные в ГК РФ и разделённые на несколько очередей. Глава 63 Гражданского кодекса подробно описывает эту процедуру.

Рассмотрим некоторые моменты. Согласно статье 1142 ГК РФ в первую очередь правом обладания принадлежавшего наследодателю имуществом имеют родители, дети и супруги. Во вторую очередь отнесены браться и сёстры, а также дедушки и бабушки. Пункт второй относит также и детей братьев и сестёр.

Наследование по ГК РФ 1153 статье

Согласно статье 1153 Гражданского кодекса, существует два способа принятия наследства: фактические принятие и принятие у нотариуса. Рассмотрим кратко оба способа.

Фактическое принятие: этот способ заключается в подаче заявления наследником в то место, где было открыто наследство. Существует возможность подачи такого заявления юридическим представителем, но только в том случае, если в доверенности наследника отражено это право.

П. 2 статьи 1153 гласит о том, что наследник вступает в своё право тогда, когда принял фактические действия по принятию принадлежавшего наследодателю имущества. В реальной жизни такие действия являются сложно доказуемыми фактами. Например, к ним можно отнести:

  1. Оплата расходов на содержание имущества.
  2. Возможность принимать действия по управлению или владению наследуемым имуществом.
  3. Возможность принимать меры по сохранению этого имущества.
  4. Оплата долгов наследодателя наследником.

Стоит отметить, что факт организации и проведения похорон не может относиться к вышеописанным действиям, а значит, эти моменты нельзя относить к фактическому принятию наследства.

Принятие наследства у нотариуса. Самый простой способ вступления и получения статуса наследника – это прийти к нотариусу (разумеется, по месту открытия наследства) и написать заявление для того, чтобы стать полноправным обладателем принадлежавшего имущества наследодателю. Самое важное — это срок подачи заявления, о котором будет рассказано ниже.

Сроки принятия наследства (ГК РФ 1152–1156 статьи)

Итак, согласно общему правилу, срок подачи заявления для вступления в наследство составляет 6 месяцев. Статья, которая регулирует это положение находится в ГК РФ. С какого момента начинается отсчёт?

Всё то же общее правило: со дня открытия наследства (это закреплено в пункте 4 статье 1152 ГК РФ). В следующей статье закреплено положение о восстановлении сроков. Стоит различать понятие «продление» и «восстановление» сроков. Для этого должен быть весомый факт, к которому можно отнести следующие случаи:

Это далеко не закрытый перечень ситуаций, в которых возможно восстановление сроков. Не стоит забывать, что такие заявления должны быть чётко аргументированы, иметь ссылки на законы РФ, статьи и п. кодексов.

Ещё одна особенность сроков наследства: статьи Гражданского Кодекса РФ закрепляют в себе несколько очередей наследников. Это значит, что в связи с определёнными обстоятельствами существует случаи, когда призванные к принятию лица-наследники не вступили в наследство, кто-то из первой очереди умер, кто-то из призванных наследников отказался от наследства или же произошёл момент «отстранения».

Во всех вышеперечисленных случаях право наследования переходит к другой очереди или к иным наследникам. И здесь срок отсчитывается уже не с момента открытия наследства, а с момента возникновения этого самого права.

Читайте также:  Договор оказания услуг по охране имущества - бланк 2021

Так с какого же момента возникает право пользоваться принадлежавшим наследодателю имуществом и принимать его у наследника? Ответ весьма прост. Нужно всего лишь заглянуть в п. 4 ст. 1152 Гражданского кодекса РФ и прочесть, что наследник может считать имущество «своим» уже с того дня, когда наследственное право считают открытым.

Что это значит? Момент открытия наследства – это не что иное, как день смерти лица, которое является наследодателем. То есть, независимо от того, когда будет подано заявление и произойдёт фактическое принятие (не забываем про общий срок!). Также момент «принадлежности» имущества не зависит от законодательного переоформления права собственности.

Документы для вступления в наследство

Очень часто процедура вступления затягивается из-за неполноты документов или неправильного прочтения завещания (не учли отдельные пункты и ст.). Чтобы не затягивать процесс, перед обращением к нотариусу необходимо подготовить определённый пакет документов.

Стоит отметить, что существует общий пакет, который необходим для подачи заявления. Но для вступления и оформления конкретного имущества, будь то движимое, недвижимое или же акции, потребуются документы, характерные для этого вида имущества.

Перечень основных документов:

Таким образом, для того чтобы лицо признать наследником и получить имущество, необходимо в срок шести месяцев подать заявление нотариусу (см. ст. 1152 ГК РФ). После решения и изучения каждого конкретного случая будет получено свидетельство о вступлении в наследство.

6.1 Особенности принятия наследства

Законодателем устанавливается, что для приобретения наследства наследник должен его принять, иными словами наследник должен выразить волю, совершить действие, направленное на приобретение наследуемой массы или отказ от наследства. Исключением из этого правила является наследование выморочного имущества, для приобретения которого принятие не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).

Принятие наследства представляет собой одностороннее волевое действие лица, призванного к наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в установленном порядке в сроки и способами, определенными законодательством.

Наследство может быть принято наследниками, призванными к наследованию по завещанию и (или) по закону. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (например, по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Лица, которые могут быть призваны к наследованию, указаны в ст. 1116 ГК РФ. Принятие наследства является правом наследника, исходя из чего, наследник также вправе не принимать наследство или отказаться от него. При этом принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками (п. 3 ст. 1152 ГК РФ). Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Принять наследство могут только лица, являющиеся наследниками по завещанию и (или) по закону. Самостоятельно принять наследство могут наследники, обладающие дееспособностью в полном объеме. В соответствии со ст. 21 и 27 ГК РФ таковыми являются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста; лица, вступившие в брак до достижения восемнадцати лет; эмансипированные несовершеннолетние.

Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя (ст. 26 ГК РФ).

Лица, ограниченные судом в дееспособности, принимают наследство с согласия попечителя (ст. 30 ГК РФ).

От имени несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет, наследство принимают их родители, усыновители или опекуны (ст. 28 и 32 ГК РФ), а от имени граждан, признанных судом недееспособными, — их опекуны (ст. 29 и 32 ГК РФ).

На принятие наследства несовершеннолетними гражданами от 14 до 18 лет; гражданами, ограниченными судом в дееспособности; законными представителями малолетних и граждан, признанных судом недееспособными, предварительное разрешение органов опеки и попечительства не требуется (ст. 37 ГК РФ), поскольку принятие наследства не влечет уменьшения имущества подопечного.

При наличии зачатого при жизни наследодателя, но еще не родившегося ребенка (ст. 1116 ГК РФ) заявление о принятии наследства может быть подано нотариусу от законного представителя такого наследника только после рождения ребенка живым. Еще не родившийся ребенок является лишь потенциальным наследником, поскольку правоспособность его возникает только в момент рождения живым (п. 2 ст. 17 ГК РФ).

Иностранные граждане и лица без гражданства при наследовании по праву Российской Федерации (ст. 1224 ГК РФ) принимают наследство в общем порядке.

лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят. одностороннее волевое действие лица, призванного к наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в установленном порядке в сроки и способами, определенными законодательством. Осуществляется подачей соответствующего заявления наследника по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство.

Прошел срок давности, как оформить наследство?

Отец умер в 2005 году. У него с матерью были в совместной собственности земля и дом. После его смерти мама его долю не оформляла, так как нотариус сказал, что оформлять не нужно. Сейчас выяснилось, что земля и дом числятся на двух собственников. Как теперь оформить его половину?

Содержание

Наследование по закону и по завещанию

Различают наследование по закону и по завещанию. Наследование по закону имеет место быть при отсутствии завещания наследодателя.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (п. 1 ст. 1142 ГК РФ). Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (п. 2 ст. 1142 и п. 1 ст. 1146 ГК РФ)

Если отсутствует завещание наследодателя, то в конкретной ситуации уже указаны два наследника по закону первой очереди, которые наследуют в равных долях: дочь и супруга умершего (если брак с наследодателем на момент его смерти был официально зарегистрирован) (п. 2 ст. 1141 и п. 1 ст.1142 ГК РФ).

Для приобретения наследства наследники должны были его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1152 и п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Наследство открывается со дня смерти гражданина (ст. 1113 ГК РФ).

Способы принятия наследства

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Другой способ принятия наследства – фактическое принятие наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

Алгоритм действий

Подводя итог вышеизложенному, алгоритм ваших действий следующий.

1. Сначала нужно выяснить: открывалось или нет у нотариуса наследственное дело в течение шести месяцев с момента смерти вашего отца, а также кто из наследников подавал заявление о принятии наследства и открытии наследственного дела?

Поскольку наследственное дело могло быть открыто у нотариуса в далеком 2005 году вашей мамой, как супругой умершего, а в дальнейшем просто не получено у нотариуса свидетельство о наследстве по закону на доли дома и земельного участка и, как следствие, не зарегистрированы права на них в органе государственной регистрации (в настоящее время – Росреестр).

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по их заявлению в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1162 ГК РФ). Таким образом, получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства (в данном случае с даты смерти наследодателя в 2005 году) независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое имущество подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

На открывшееся наследство в Российской Федерации может быть заведено только одно наследственное дело нотариусом нотариального округа, в котором определено место открытия наследства.

По общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества (ст. 1115 ГК РФ).

Выяснить, открыто ли уже наследственное дело и у какого именно нотариуса, можно на сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП) по реестру наследственных дел.

После ознакомления с Реестром наследственных дел на вышеуказанном сайте ФНП вы будете знать, какому конкретно нотариусу надо подавать наследнику, открывшему наследство, заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство на доли земельного участка и дома на нем.

С 1 февраля 2019 г. (после внесенных изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 (далее – Основы о нотариате)) нотариусы обязаны после выдачи свидетельства о праве на наследство не позднее окончания рабочего дня в электронной форме подать заявление о государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов в орган регистрации прав (Росреестр).

Таким образом, вам не придется самостоятельно подавать пакет документов на государственную регистрацию права собственности в Росреестр, так как это сразу сделает за вас нотариус.

2. Если наследственное дело еще не открывалось, а на сайте Федеральной нотариальной палаты по реестру наследственных дел информации о наследодателе нет, то наследникам придется подтверждать фактическое принятие наследства и, предоставив письменные доказательства нотариусу, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, открывать у него наследственное дело.

Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть подано наследником в письменной форме (ст. 62 Основ о нотариате).

Обращаю внимание, что наследник, заявляющий о фактическом принятии им наследства, должен представить нотариусу бесспорные доказательства того, что он совершил действия, являющиеся в соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ фактическим принятием наследства.

Нотариус имеет право отказать в совершении нотариального действия (т.е. в выдаче свидетельства о праве на наследство) только по основаниям, перечисленным в ст. 48 Основ о нотариате, в том числе в тех случаях, когда предоставленные наследником документы не соответствуют требованиям законодательства или факты, изложенные в документах, не подтверждены в установленном законодательством РФ порядке.

Тогда нотариус не позднее чем в 10-дневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия. И в этом случае установление факта принятия наследства может быть признано только в судебном порядке.

Действия по фактическому принятию наследства должны быть совершены наследником в течение срока, установленного для принятия наследства, – в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как фактическое принятие всего наследственного существа, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

В соответствии с п. 36 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных ч. 2 ст. 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства, обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.

Например, факт проживания наследника вместе с наследодателем на момент его смерти можно подтвердить нотариусу, предоставив справку о совместном проживании с наследодателем или выписку из домовой книги.

Как уже было написано выше, если нотариус откажет в выдаче свидетельства о наследстве по закону, то наследникам потребуется обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. Если фактически наследство было принято наследниками с момента его открытия в 2005 году, то восстанавливать срок для принятия наследства в этом случае не придется. Более конкретные требования для суда, а также виды доказательств фактического принятия наследства вам лучше уточнить на очной консультации у юриста с учетом предоставленных документов и сложившейся ситуации по данному вопросу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *